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廣東法院知識產權司法保護狀況(2018年度)白皮書(下)

2018年度廣東省知識產權審判十大案件

案例一、快播公司訴深圳市場監管局著作權行政處罰糾紛案[(2016)粵行終492號]

【案情及裁判】

騰訊公司為涉案24部作品信息網絡傳播權的獨占許可權利人。2014年3月18日,騰訊公司以快播公司侵害其涉案作品信息網絡傳播權為由投訴至深圳市場監管局,請求予以查處。在手機上登錄快播客戶端搜索涉案24部影視作品,首選鏈接均為“騰訊視頻”,點擊“騰訊視頻”旁偽造成樂視網、優酷、電影網等知名視頻網站的“其他鏈接”下拉選項,再點擊進入播放具體集數,視頻顯示的播放地址卻是一些不知名的、未依法辦理備案登記的網站。

2014年6月26日,深圳市場監管局作出行政處罰決定,責令快播公司立即停止侵權行為并對其處以非法經營額3倍的罰款26014.8萬元??觳ス旧暾埿姓妥h,廣東省版權局作出維持的行政復議決定。

快播公司遂向法院起訴,請求判令撤銷上述行政處罰決定。一審判決駁回快播公司訴訟請求??觳ス静环?,上訴至廣東高院。二審判決駁回上訴,維持原判。

【典型意義】

本案系全國標的額最大的涉互聯網行政處罰糾紛案件,社會關注度極高。宣判之后,主流媒體以及學者均給予了高度評價,《人民法院報》撰寫的評論員文章稱本案的終審判決“具有極強的警示意義”。本案涉及知識產權民事、行政以及破產等多部門法的交織,程序及實體問題繁雜,為著作權民事侵權行為是否同時損害公共利益、如何認定互聯網企業存在非法獲利、互聯網企業非法經營額的計算等疑難法律問題的處理提供了有借鑒意義的范本。案件的審理起到了懲處侵權、凈化版權市場的良好社會效果,對于促進依法行政與加強知識產權保護、規范互聯網市場的競爭秩序均有積極的導向作用。

案例二、美商公司與藍飛公司等商標侵權及不正當競爭糾紛案【(2017)粵民終1395號】

【案情及裁判】 

美商公司系美國職業籃球聯盟(NBA)的運營商,授權蛙撲公司在中國大陸的卡牌類手機游戲上使用NBA特征識別庫等內容。美商公司、蛙撲公司以藍飛公司、零線公司等在被訴游戲中模仿使用NBA識別特征庫和商標、注冊使用相關域名,構成商標侵權與不正當競爭為由,向法院提起訴訟,請求判令藍飛公司、零線公司等停止實施不正當競爭行為并賠償其經濟損失。

法院認為,美商公司和蛙撲公司在本案所主張保護的NBA特征識別庫,實質上是由眾多富有特征的個體形象、特征要素和標識共同集合而成的NBA集體形象的商品化權益。而且,與一般的商品化權益不同,本案涉及的不是某一個體形象,而是集體形象,涉案NBA識別元素集合客觀上已在中國境內對NBA集體形成了可識別性和穩定的指向性。被訴游戲將大量NBA識別元素運用于整個游戲中,遠遠超出了合理使用和正當使用所應當遵守的必要范圍,屬于足以引起市場混淆、誤認的全面模仿使用,明顯違反誠實信用原則和公認的商業道德,構成不正當競爭。

【典型意義】

本案涉及全球知名籃球賽事NBA聯賽及其識別元素的商品化權益保護問題。該案因當事人的知名度、所涉法律問題的新穎性備受社會關注。與一般案件不同,本案涉及的不是某一球員個體形象或具體商標,而是NBA聯盟整體形象權益。本案深入探討了對此類識別特征元素集合進行反不正當競爭法保護的理論基礎和條件,對被訴游戲全面模仿和不正當使用相關識別特征元素的行為進行了制止,彰顯在市場競爭中倡導遵循誠實信用原則、遵守商業道德的知識產權司法保護態度,既對如何審慎適用反不正當競爭法原則性條款、合理保護集體形象商品化權益作出良好示范,也對網絡游戲經營者誠實經營、規范競爭起到良好引導作用。

案例三、國昌電器商店與晟世公司、合時公司縱向壟斷協議糾紛案[(2016)粵民終1771號]

【案情及裁判】

晟世公司、合時公司分別是格力電器在東莞市的總經銷商和供貨商,與國昌電器商店簽訂三方協議,明確約定“終端銷售過程中最低零售價不得低于每期的最低零售價……”。后合時公司因國昌電器商店以低于最低零售價格銷售了某型號的家用空調商品,對其進行罰款等。國昌電器商店遂主張晟世公司與其簽訂的協議構成縱向壟斷協議,訴至法院。

法院認為縱向壟斷協議必須具有排除、限制競爭效果才能被認定為壟斷協議。在對限制最低轉售價格行為性質的分析判斷中,應當從相關市場競爭是否充分、被告市場地位是否強大、被告實施限制最低轉售價格的目的及后果等因素予以考量。格力家用空調商品在相關市場具有相對優勢地位,但由于家用空調商品相關市場的競爭比較充分,不能認定晟世公司具有實施限制最低轉售價格以達到獲取高額壟斷利潤的目的,也沒有產生排除和限制競爭的嚴重后果。據此,晟世公司、合時公司不構成縱向壟斷行為。

【典型意義】

限制最低轉售價格條款存在于目前市場許多行業的經銷協議中,如何認定該類條款的性質,在司法審判及行政執法中均是難點問題。本案探索了如何判斷縱向壟斷協議是否具有排除限制競爭效果的方法和路徑,同時明確該類協議的舉證責任分配規則,對劃清壟斷行為與經營者為樹立品牌價值、制止低價競爭而制定的限制最低轉售價格條款之間的界線具有重要意義。

案例四、多米諾公司訴杜高公司等侵害商標權糾紛案[(2017)粵民終2659號]

【案情及裁判】

多米諾公司系注冊在第九類噴墨打印機上的商標權人。杜高公司、心可公司回收多米諾公司生產銷售的A200噴碼機的主板,用于組裝成自己的噴碼機產品,又回收多米諾公司生產銷售的E50噴碼機,對內部的改裝墨路系統進行改裝后整機再銷售。多米諾公司認為杜高公司、心可公司侵犯其商標權,既構成刑事犯罪,也構成民事侵權。

涉案刑事訴訟歷經上訴、發回重審、上訴、改判四個程序后,法院認定不屬于“相同商品”而最終改判被告單位無罪,即不構成假冒注冊商標罪,但本案民事訴訟法院認定屬于“類似商品”,杜高公司仍須承擔侵權責任。民事二審認為,回收A200主板另行組裝噴碼機的行為因商標權利用盡而不侵權;改裝多米諾公司A50噴碼機的行為阻卻商標識別功能,構成商標侵權,杜高公司承擔停止侵害和賠償損失等責任。

【典型意義】

本案系刑民交叉的典型案例,充分體現了在商標保護方面,刑法與民法功能與定位上的差別,以及在知識產權保護體系中的互補。本案亦為權利用盡的典型案例,兩種被訴侵權行為均涉及改裝商品正品,一種行為構成侵權,另一種行為因商標權利用盡而不侵權,定性形成強烈反差,恰恰突顯了商標功能的發揮與商品的自由流通之間,存在辯證關系和利益權衡。

案例五、微源碼公司與騰訊公司等濫用市場支配地位案【(2017)粵03民初250號】

【案情及裁判】

微源碼公司訴稱騰訊公司運營的微信公眾號平臺未經許可,封禁微源碼公司在騰訊公司運營的微信公眾號,屬于濫用其在移動社交通信行業占有的市場支配地位,構成濫用市場支配地位的壟斷行為。騰訊公司認為微源碼公司對本案相關市場界定錯誤,騰訊公司采取封號措施有明確依據,具有充分的正當理由,不構成濫用市場支配地位的行為。

法院認為,雙方爭議行為直接指向的“產品”,是“微信公眾號”,而不是“微信”。微源碼公司在微信公眾平臺注冊并運營“微信公眾號”是為了宣傳、推廣其軟件產品,具有自媒體的宣傳推廣功能。本案相關商品市場應為互聯網平臺在線推廣宣傳服務市場,能夠滿足產品宣傳、推廣需求的互聯網渠道等均應納入本案相關商品市場。微源碼公司主張本案相關商品市場為即時通信和社交軟件與服務市場,系未能明晰互聯網平臺基礎服務與增值服務之間相互獨立的關系,偏離了微源碼公司對微信公眾號作為宣傳推廣需求的本質。因微源碼公司未能證明騰訊公司具有市場支配地位和濫用行為,法院遂判決駁回微源碼公司全部訴訟請求。

【典型意義】

互聯網平臺在基礎服務上整合了多種不同類型的增值服務,呈現具有多樣性和復雜性的特點,相互之間的邊界較傳統行業更為模糊。在濫用市場支配地位案件中,要考察涉案爭議行為是否在相關市場上產生了競爭損害,首先應當準確界定不同服務之間的商品功能和特性,明晰被訴爭議行為所指向的具體服務,否則會造成相關市場界定過于寬泛或過于狹窄,影響對行為競爭分析結果的準確性。

案例六、谷米公司訴元光公司等不正當競爭糾紛案[(2017)粵03民初822號]

【案情及裁判】

自2015年11月至2016年5月,元光公司為了提高其開發的智能公交APP“車來了”在中國市場的用戶量及信息查詢的準確度,由時任該公司法定代表人并任職總裁的邵某授意技術總監陳某,指使公司員工劉某某等人利用網絡爬蟲技術大量獲取競爭對手谷米公司同類公交信息查詢軟件“酷米客”APP的實時公交信息數據后,無償使用于其“車來了”APP軟件,并對外提供給公眾進行查詢。谷米公司以元光公司的上述行為違背了公認的商業道德和誠實信用原則,構成不正當競爭為由訴至法院。

法院認為,谷米公司和元光公司在提供實時公交信息查詢服務軟件的服務領域存在競爭關系。元光公司利用網絡爬蟲技術大量獲取并且無償使用谷米公司“酷米客”軟件的實時公交信息數據的行為,實為一種“不勞而獲”、“食人而肥”的行為,具有非法占用他人無形財產權益,破壞他人市場競爭優勢,并為自己謀取競爭優勢的主觀故意,違反了誠實信用原則,擾亂了競爭秩序,構成不正當競爭行為,應當承擔相應的侵權責任,據此判決元光公司向谷米公司賠償經濟損失及合理維權費用50萬元。

【典型意義】

本案涉及反不正當競爭法視域下應否及如何對公交實時運行軟件的后臺服務器大數據提供司法保護的問題,案件類型新穎。本案明確了存儲于權利人APP后臺服務器的公交實時類信息數據,因具有實用性并能夠為權利人帶來現實或潛在、當下或將來的經濟利益,已經具備無形財產的屬性,應當屬于受反不正當競爭法保護的法益。在市場競爭環境中,用戶粘性強弱是衡量產品或服務競爭力的重要評價指標。軟件實時公交信息數據雖系免費提供公眾查詢,但獲取數據的方式須以不違背該軟件權利人意志的合法方式獲取。未經權利人許可,利用網絡爬蟲技術進入權利人的服務器后臺的方式非法獲取并無償使用權利人的實時公交信息數據的行為,具有非法占用他人無形財產權益,并為自己謀取競爭優勢的主觀故意,違反了誠實信用原則,擾亂了競爭秩序,應認定構成反不正當競爭法一般條款所規制的不正當競爭行為。

案例七、李功志、巫琴非法制造注冊商標標識罪案[(2018)粵03刑終655號]

【案情及裁判】

涉案“HUAWEI”、“SΛMSUNG”商標核定使用在第9類包括手機用液晶顯示屏在內的商品上。經查明,2016年8月起,被告人李功志、巫琴等人未經商標權人授權,加工生產假冒“三星”、“華為”注冊商標的手機玻璃面板,將排線貼附到手機蓋板上。被告人李功志是該工廠的日常管理者,負責對工廠的機器設備進行調試以及對員工進行管理。被告人巫琴協助李功志管理工廠,每加工完成一個手機玻璃面板收取客戶1-1.8元不等的加工費。2016年11月21日20時許,民警抓獲被告人李功志、巫琴,并當場查獲假冒“三星”手機玻璃面板10,100個、“華為”手機玻璃面板1,200個、銷售單據16張及送貨單2本。按被害單位報價計,所繳獲面板共計價值人民幣648,000元。廣東省深圳市寶安區人民法院一審根據被害單位出具的價格說明,以非法經營數額作為量刑標準作出認定。深圳市中級人民法院二審對此予以糾正。認為在無法查明實際銷售價格和市場中間價格的情況下,應按照刑法規定的銷售偽造、擅自制造兩種以上注冊商標標識數量予以量刑處罰。二審法院據此判決李功志犯非法制造注冊商標標識罪,判處有期徒刑二年,并處罰金人民幣五萬元;判決巫琴犯非法制造注冊商標標識罪,判處有期徒刑一年,并處罰金人民幣六千元。

【典型意義】

本案涉及非法制造注冊商標標識罪案件中經營數額認定的證據采信標準。明確了相關司法解釋中關于市場中間價認定標準的適用,對涉知識產權犯罪中非法經營數額證據的認定標準具有示范性作用。

案例八、廣州王老吉大健康產業有限公司與王老吉有限公司確認不侵害商標權糾紛案[(2016)粵民終240號]

【案情及裁判】

王老吉有限公司于1991年在香港注冊,于2004年變更為現公司名稱,在第32類“飲料”商品上享有“吉慶時分”注冊商標專用權,并將該商標許可給加多寶公司等關聯企業。大健康公司在其生產、銷售的“王老吉”飲料外包裝上使用了“吉慶時分”的字樣。王老吉有限公司在全國各地工商部門投訴前述使用行為構成侵害其商標權,導致大健康公司因此受到多次行政處罰。大健康公司向法院起訴,請求判決確認其使用“吉慶時分”字樣的方式不侵犯前述商標權。

法院認為,大健康公司因王老吉有限公司的投訴等行為處于不安狀態,發出催告函催促其起訴,王老吉有限公司卻一直未就大健康公司前述使用“吉慶時分”行為向法院起訴,因此本案符合確認不侵害商標權之訴的受理條件。涉案商品外包裝上既有字體較小、位置處于邊緣的廣告語“吉慶時分喝王老吉”,又有字體較大、位置顯眼的“王老吉”注冊商標,故消費者不會認為前述“吉慶時分”字樣是在發揮識別商品來源的作用,判決確認原告前述行為不構成侵害商標權。

【典型意義】

本案涉及加多寶集團與廣藥集團之間關于后者對“吉慶時分”字樣的使用是否構成侵權的糾紛,社會關注度較高。本案正確劃定了商標權人權利的邊界,防止商標權人濫用權利影響競爭企業的正常經營,對審理同類案件具有重要的參考意義。此外,本案為確認不侵權之訴的典型案例,對類似案件具有較強的參考作用。

案例九、求知公司與新浪公司侵害計算機軟件著作權糾紛[(2016)粵73民初1387號]

【案情及裁判】

求知公司是“考無憂全國專業技術人員計算機應用能力考試輔導軟件”的著作權人,該軟件通過官網www.k51.com.cn發布,由用戶下載客戶端后購買各模塊注冊碼進行使用。該公司在2015年發現新浪公司經營的新浪博客上,某博客用戶在其個人博客主頁發布介紹前述考試軟件及破解版軟件的文章,侵害了求知公司的著作權。求知公司依照博客平臺投訴規則,兩次向新浪公司發送投訴郵件,告知博客管理員相關用戶發布的文章侵害其知識產權,要求予以刪除,但新浪公司認為求知公司未提供紙質投訴材料為由未予刪除。求知公司以新浪公司經合理告知,知曉其博客網站用戶的侵權行為,仍然拒絕刪除涉案博客文章的行為嚴重損害了求知公司的計算機軟件著作權,向法院提起訴訟。

法院認為,求知公司依照新浪公司公開的網絡聯系方式,兩次發送郵件投訴涉案博客文章侵害其知識產權,要求新浪公司刪除,并提供了其作為權利人的名稱、公司地址、聯系方式等主體資料,以及涉案軟件的權利證書、要求刪除文章的地址鏈接。求知公司的投訴內容客觀、具體,投訴行為合法、有效。是否需要進一步提供紙質材料,不影響已有效抵達新浪公司的投訴通知的合法有效性,且提供紙質材料供審核為網絡服務提供者新浪公司自行設定的規則,加重了求知公司的義務,投訴不當的抗辯意見,不予采納。

【典型意義】

本案系因破解學習軟件加密措施引發的計算機軟件著作權侵權案。經權利人以合理方式告知,網絡服務提供者應知網絡用戶侵權行為的存在,而未采取刪除、屏蔽、斷開鏈接的必要措施的,構成幫助侵權。網絡服務提供者應積極保護知識產權,不應自行設定阻礙權利人正常、及時、有效維權的投訴規則。

案例十、吉尼斯公司與奇瑞公司侵害商標權及不正當競爭案糾紛案[(2017)粵民終2347號]

【案情及裁判】

吉尼斯公司是“GUINNESS WORLD RECORDS”、“吉尼斯世界紀錄”、“吉尼斯”注冊商標權利人,商標核定使用的類別包括“組織表演”、“組織商業展覽”等。吉尼斯公司認為奇瑞公司等在“奇瑞艾瑞澤7挑戰巔峰中國巡演活動”中,突出使用涉案商標,虛假宣傳,構成商標侵權和不正當競爭,向法院起訴。

法院認為,被訴“挑戰吉尼斯”、“GUINNESS我是吉尼斯”標識的使用不屬于指示性合理使用和描述性合理使用,屬于商標性使用。奇瑞公司等在相同服務類別上使用與涉案商標相近似的標識,容易使相關公眾產生混淆,構成商標侵權。奇瑞公司等在活動中使用片面宣傳,容易使相關公眾對“車技好”的客觀事實產生“汽車品質高”的誤解,構成不正當競爭。奇瑞公司等在收到吉尼斯公司的停止侵權律師函后,未盡合理注意義務繼續大量使用,主觀具有惡意,遂適用懲罰性賠償,判決賠償金額212萬元。

【典型意義】

本案涉及知名汽車公司商業宣傳行為的合法界限,引發汽車行業較高關注。本案通過深入分析被訴標識的使用情況,提出指示性正當使用和描述性正當使用的認定標準。此外,本案還對懲罰性賠償進行了有益探索,豐富了懲罰性賠償的適用內容。該案體現了廣東法院對中外企業的平等保護。

2018年度服務創新驅動發展十大典型案例

案例一、大疆公司與桂林智神公司侵害發明專利權糾紛[(2017)粵03民初153號]

【案情及裁判】

大疆公司享有無人機領域“云臺”的發明專利權,專利號為ZL201480002121.8,該發明專利至今合法有效并被國家知識產權局評為第十九屆中國專利優秀獎。大疆公司認為桂林智神公司未經許可以制造、銷售、許諾銷售的方式侵害其發明專利權。

法院認為,桂林智神公司的被控侵權產品“智云閃靈”云臺具有大疆公司要求保護的專利技術的全部技術特征,落入大疆公司專利權的保護范圍。綜合考慮大疆公司的發明專利創新程度高、專利的價值高,桂林智神公司實施了制造、銷售、許諾銷售三種性質的侵權,侵權主觀惡意大,專利侵權產品在全國主要城市進行銷售,侵權規模大、侵權獲利大,大疆公司為維權支付的必要合理費用等因素,酌定全額支持大疆公司要求桂林智神公司賠償100萬元的訴訟請求。

【典型意義】

本案是無人機高新技術領域的侵害發明專利權糾紛,涉案專利技術含量高,備受業界廣泛關注。本案通過嚴格知識產權保護,加大侵權損害賠償,有力保護了創新型企業的知識產權,促進了我國高新技術產業的發展。

案例二、吳豐慶訴希美克公司等發明人報酬糾紛案[(2018)粵民終1824號]

【案情及裁判】

吳豐慶自1999年起在希美克公司任職并在工作期間完成了“防止鎖閉的防風門插芯鎖”的職務發明創造。2003年,吳豐慶簽署專利申請權轉讓書,向與希美克公司同一法定代表人的香港公司BETTELI轉讓涉案職務發明創造在美國、美國領屬地以及所有外國的與發明有關的一切權益。兩公司均未支付過轉讓對價。BETTELI將涉案職務發明創造在美國申請并獲得授權,發明人為吳豐慶。吳豐慶以其作為涉案專利發明人,理應獲得相應報酬為由提起本案訴訟。

法院認為,吳豐慶作為在中國境內完成的職務發明創造的發明人,有權依中國法律規定主張獲得職務發明創造發明人報酬。且雙方提交的證據亦均不能充分證明營業利潤率和專利產品貢獻率的具體數額。故酌定希美克公司支付職務發明創造的發明人報酬30萬元人民幣。

典型意義

本案涉及境內職務發明在境外申請專利的職務發明報酬糾紛案,我國相關法律未對此類糾紛進行明確規定。本案以民法的公平原則為基礎,深入地剖析了職務發明創造制度的基礎和本質,詳細地闡述了職務發明人與用人單位之間的勞務屬性和利益劃分,結合適用準據法的“最密切聯系”原則,得出本案糾紛應當使用我國法律進行調整、應當給予發明人合理報酬的結論,堅決地制止了跨國企業通過法律漏洞規避法定義務的行為,有效地保護了勞動者的合法權益。為此類案件的審理和相關立法的完善提供了良好的借鑒。

案例三、大自達公司與方邦公司專利侵權糾紛案[(2017)粵民終2363號]

【案情及裁判】

大自達公司系涉案專利“印刷布線板用屏蔽膜以及印刷布線板”的專利權人。大自達公司認為方邦公司制造、銷售、許諾銷售8款屏蔽膜產品,侵害大自達公司涉案專利權,遂提起本案訴訟,請求判令方邦公司銷毀生產設備和模具,銷毀庫存,并賠償經濟損失和合理開支共9272萬元。

法院認為,依據說明書及附圖、權利要求書中的相關權利要求、專利審查檔案進行理解,涉案專利所謂的“波紋結構”至少應當是相對規則、相對明顯、相對平滑的連續高低起伏波動結構,而被訴產品的金屬層形狀呈現無規律、隨機起伏的特點,既有起伏相對微弱甚至平坦的片段,也有曲率突變的片段,不具備涉案專利“以波紋結構的方式形成”特征,不構成侵權。

典型意義

本案當事人系電磁屏蔽膜行業兩大競爭對手,在中國市場份額排名分別位列第一和第三。爭議技術系該行業核心技術,涉案金額將近1億,案件結果決定相關行業市場競爭格局,備受社會關注。本案一、二審法院依法平等保護雙方訴訟權利,查明相關爭議事實,并根據專利權利解釋規則和行業常識,對爭議專利權利要求作出合理限定和正確解釋,充分保障了社會公眾在專利權保護范圍之外的技術運用,以及后續技術創新的合理空間。

案例四、斯平瑪斯特公司訴閑牛公司等著作權侵權糾紛[(2018)粵民終361號]

【案情及裁判】

斯平瑪斯特公司設計了Zoomer機器狗玩具后投入市場,獲得市場好評,隨后斯平瑪斯特公司發現閑牛公司等制造銷售的與Zoomer機器狗極為相似,遂以侵犯美術作品著作權為由,起訴要求停止侵害,賠償經濟損失100萬元。

二審法院認為,Zoomer機器狗取材于自然之物,但通過線條勾勒和色彩搭配,已對自然元素進行了富有個性化的藝術加工,呈現出審美意義上的藝術形象,這種對線條、色彩進行的取舍、安排、設計具有獨創造性,屬于美術作品。一審判決對納入作品表達范疇的范圍認定不當進而影響比對結論,二審予以糾正后改判侵權成立,判令閑牛公司等停止侵權,并按照法定賠償上限50萬元承擔賠償責任。

典型意義

本案權利人系國際知名玩具設計制造企業,法院公正平等保護了國內外知識產權人的合法權益,宣判后當事人贈送了“精細裁判專業難題 平等保護中外法益”錦旗以致意。二審判決詳細說理論證,增添了改判的信服力,生動地演繹了在著作權法律體系中,“藝術來源于生活而高于生活”如何被認可和體現。

案例五、格力公司與奧克斯公司等侵害實用新型專利權糾紛案[(2016)粵73民初2495號]

【案情及裁判】

格力公司是名稱為“空調器室內機”、專利號為ZL201520297431.9的實用新型專利權利人。格力公司認為奧克斯公司生產的被訴空調器所采用的技術方案落入格力公司涉案專利權的保護范圍,請求法院判令奧克斯公司立即停止制造、銷售被訴侵權產品,銷毀庫存侵權產品及生產侵權產品的專用模具,賠償格力公司經濟損失及合理支出300萬元等。

法院認定奧克斯公司構成專利侵權。關于賠償額方面,格力公司主張以侵權獲利確定本案賠償數額,并提供了《中國家用空調產銷月報》的統計數據、格力公司購買被訴侵權產品的發票以及格力公司作為空調廠商的利潤率等證據。法院責令奧克斯公司提交證明其制造、銷售被訴侵權產品獲利情況所涉的數據及相關證據,但是奧克斯公司拒不提交,拒此認定奧克斯公司承擔舉證妨礙責任。綜合考慮奧克斯公司銷售被訴侵權產品的數量、被訴侵權產品的單價、奧克斯公司銷售被訴侵權產品的利潤率、涉案專利權對于侵權獲利的貢獻率、格力公司為制止侵權行為的合理支出等因素,法院全額支持了格力公司300萬元賠償額的訴請。

典型意義

本案是運用證據規則破解知識產權侵權損害賠償難的典型案例,對舉證妨礙責任、侵權獲利的計算均作了詳細的合理性評判,并全額支持了權利人的賠償訴訟請求,體現了司法服務創新驅動發展戰略、嚴格保護知識產權的理念與擔當。

案例六、羅姆尼公司與三雄極光公司等侵害外觀設計專利權糾紛案[(2017)粵民終2900號]

【案情及裁判】

羅姆尼公司是“燈具(云海)”外觀設計專利權人。羅姆尼公司認為三雄極光公司生產、銷售、許諾銷售被訴侵權產品,旌露公司銷售、許諾銷售被訴侵權產品,侵害其專利權,訴至法院。

一審認為被訴侵權產品并非由三雄極光公司制造,而是合法來源于鑫凱盛公司,判決旌露公司停止銷售并承擔合理費用等。二審補充查明被訴侵權產品3C認證信息等事實,認為本案證據直接證明三雄極光公司為被訴侵權產品制造者,自己制造還是假他人之手制造專利產品均屬專利法意義上的制造;制造者與銷售者為同案被告,銷售者合法來源抗辯成立時,合理維權費用宜由制造者承擔,故改判三雄極光公司停止侵權、賠償損失并支付合理費用。

典型意義

當前司法實踐中出現了廠商利用定牌加工生產方式,通過授意關聯企業委托他人制造專利產品,探索逃避侵權責任之道的嘗試。定牌加工模式下如何認定被訴侵權產品的制造者,直接影響到產業的規范和發展。二審立足定牌加工的產業特點,厘清產品所有顯性和隱性的產源信息等案件基本事實,根據舉證責任規則,糾正了一審法院對制造者的錯誤認定,對以委托之名損害定牌加工產業健康發展的行為作出了明確的禁止,是嚴格保護知識產權,引導企業合法經營,深化法律適用和規范自由裁量權的典型案例。

案例七、騰訊公司與千杉公司侵害作品信息網絡傳播權糾紛案[(2018)粵03民終8807號]

【案情及裁判】

騰訊公司是電視劇《北京愛情故事》的獨家信息網絡傳播權人,對該作品采取了播地址加密等技術保護措施。千杉公司運營的“電視貓視頻”軟件通過技術手段解析騰訊公司作品的播放地址,并向公眾提供在線播放服務。騰訊公司主張千杉公司侵犯其信息網絡傳播權,訴至法院。

法院認為,千杉公司通過破壞騰訊公司采取的技術保護措施獲取涉案作品的行為,構成著作權侵權。千杉公司在主觀上具有直接為用戶呈現涉案作品的意圖,客觀上使作品的傳播超出了權利人控制范圍,使公眾可以在其選定的時間和地點獲得上述作品,侵害了騰訊公司的信息網絡傳播權,因此判定千杉公司立即停止侵權并賠償騰訊公司經濟損失及合理費用。

典型意義

通過網絡爬蟲等技術手段在互聯網中收集視頻的深層鏈接,使用戶點擊鏈接、無需跳轉即可直接獲得作品的“盜鏈”行為當前較為常見。該行為故意避開、破壞權利人設置的技術措施,構成著作權侵權。但因“作品提供”行為的認定標準不一,實踐中對“盜鏈”行為是否侵犯信息網絡傳播權仍有爭議。本案深入行業背景,對信息網絡傳播權的內涵做了有益的探索,符合視頻技術發展的特點和趨勢,并為該行業的有序競爭,提供了良好的示范樣本。

案例八、華博鑫公司訴系統電子公司侵害實用新型專利權糾紛案[(2016)粵民終1789號]

【案情及裁判】

華博鑫公司是“一種游戲機方向盤”實用新型專利權人。華博鑫公司認為系統電子公司未經許可實施了其專利,訴至法院。系統電子公司抗辯稱其對涉案技術享有先用權。

法院認為,先用權抗辯制度旨在彌補我國實施的“先申請制”專利制度缺陷,避免因為專利授予,導致善意的先用者無法繼續實施行為、有失公平的情況。本案中,系統電子公司相關被訴產品方案均來源于華博鑫公司,系統電子公司系在華博鑫公司的授權許可下對被訴產品進行組裝生產。系統電子公司這種在先使用并非獨立研發所得或者從他人處合法獲得,不構成獨立于專利權人的在先使用,不屬于先用權抗辯制度所保護的善意先用者。

典型意義

本案通過剖析先用權制度的內涵和宗旨,從彌補專利先申請原則、合理保護商業秘密以及我國現階段的司法政策角度分析,明晰了先用技術的來源要件,正確厘清專利權人和先用權人的權利界限,對完善專利制度,明確社會預期,有益引導公眾正確實施技術,鼓勵技術創新有著重要意義。

案例九、李文賢訴新陽玩具廠侵害外觀設計專利權糾紛案[(2017)粵民終544號]

【案情及裁判】

李文賢是“太陽能機器人(二)”外觀設計專利權人,以新陽玩具廠未經許可實施其專利構成專利侵權,訴至法院。新陽玩具廠辯稱其制造、銷售的“14合1機器人”是組裝關系不唯一的組件產品,應當將組裝前的各構件與本案專利進行比對,二者不相近似,不構成專利侵權。

法院認為,本案的比對方法應以涉案專利的類型為準,而非看被訴侵權產品的類型。涉案專利授權公告的所有圖片均為完整造型的太陽能機器人的各面視圖,不涉及組件、套件、變化狀態的保護圖片,因此,其保護范圍即為圖片中的完整太陽能機器人設計。他人只要未經許可實施了該完整太陽能機器人設計的即構成專利侵權。被訴侵權產品組裝后有多種設計,其中的車輪機器人與涉案專利相近似,落入專利保護范圍,構成專利侵權。

典型意義

玩具行業是組件產品最多的行業之一,清晰、準確的知識產權規則對企業明確合法借鑒與侵權行為的預期、合理規劃產品的設計與投放有著重要意義。組件產品的比對規則有別于一般外觀設計專利,是外觀設計侵權判斷中的難點問題。本案明晰了類似案件侵權判斷的審理思路,對同類案件的審理給出了有益指導,回應了社會關切,明確企業預期,對指導行業有序發展有著積極意義。

案例十、海瑞公司與榮昌公司技術轉讓合同糾紛案[(2015)粵知法專民初字第2195號]

【案情及裁判】

海瑞公司和榮昌公司簽訂合同,約定榮昌公司將新藥技術轉讓給海瑞公司并共同申報新藥證書。合同成立后,雙方履行合同并共同提出新藥品種申請。但海瑞公司按要求對榮昌公司提供的相關資料自查后發現存在問題。廣東食藥監局經核查認為相關技術資料及數據不符合藥品注冊核查的有關要求,綜合評定結論為不通過,新藥注冊程序被終止。海瑞公司請求判令解除雙方簽訂的合同,榮昌公司退還海瑞公司已付款項及利息并賠償海瑞公司的經濟損失。

合同的目的在于通過榮昌公司對海瑞公司的技術轉讓、共同申報新藥證書,以實現藥品的工業化生產。但是,廣東食藥監局經核查發現資料存在數據不能溯源、臨床療效判斷指標修改等問題,不符合藥品注冊核查的相關要求。法院綜合審查海瑞公司自行獲取的、以及依法院調查令收集的書證,認定存在廣東食藥監局核查出的問題,推斷榮昌公司提供的資料不符合要求導致藥品注冊程序被終止,使合同目的無法實現。因此,法院支持海瑞公司提出的解除合同等請求。

典型意義

本案涉及醫藥領域的技術成果轉讓,糾紛發生于社會對藥品從嚴治理的新時期。本案的審理涉及新藥的行政審批管理與司法裁判的銜接,涉及醫藥知識產權從無形財產到具體藥物轉化過程中司法權的“二次確權”。本案綜合運用了律師調查令、法院依職權調查取證、技術調查官參與審查技術資料等多方位舉措,以合同法律規則為基本裁斷依據,配合社會對藥品從嚴治理的大局,著眼于營造良好的營商環境和樹立重合同守信用的社會主義核心價值觀,為誠信守約方減少了經濟損失,取得了良好的法律效果和社會效果。

責編:何雪娜

 

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